Przejdź do treści głównej
Homines znaczy Ludzie

Autor: wiktoria

Ile kosztuje upadłość konsumencka?

Ile kosztuje upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to często ostatnia deska ratunku dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Długi, które namnożyły się tak bardzo, że nie sposób spłacić ich w rozsądnej przyszłości, wierzyciele składający kolejne pozwy, wszystko to prowadzi jedynie do pogorszenia sytuacji dłużnika. Z całą pewnością prowadzenie postępowania upadłościowego wymaga dobrej znajomości wielu przepisów i procedur. Stąd też warto z wyprzedzeniem poprosić o wsparcie doświadczonego prawnika. Wiele osób jednak waha się przed podjęciem decyzji o wszczęciu postępowania z upadłości konsumenckiej. Obawiają się oni często, że cena postępowania upadłościowego przerośnie ich możliwości finansowe. Czy jednak koszty upadłości konsumenckiej są aż tak duże? Warto to sprawdzić.

W dzisiejszym wpisie poruszymy następujące kwestie ile wynosi opłata za ogłoszenie upadłości konsumenckiej?, jakie są dodatkowe koszty związane z postępowaniem upadłościowym?, jak kształtują się ceny usług prawnych przy upadłości konsumenckiej?, Jaki jest całkowity koszt upadłości konsumenckiej w Polsce?

W jaki sposób przygotować się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej? 

Nim dowiemy się z jakim kosztem wiąże się postępowanie upadłościowe w upadłości konsumenckiej, warto choć w skrócie przybliżyć temat tego jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Szczególnie ważne jest, aby już na etapie składania tego pisma szczegółowo udowodnić wszystkie przedstawione w nim racje i argumenty. Merytoryczna treść wniosku oraz załączone do niego dowody stanowić będą bazę do rozpoznania sprawy przez sąd.

Po przygotowaniu wniosku należy złożyć go w sądzie, dołączając wymagane załączniki oraz dowód uiszczenia opłaty. Wniosek można złożyć bezpośrednio w biurze podawczym sądu lub wysłać go pocztą listem poleconym z potwierdzeniem nadania. Sądem właściwym będzie tu wydział gospodarczy sądu rejonowego, właściwy dla miejsca zamieszkania dłużnika.

W dalszej kolejności sąd przystępuje do rozpoznania sprawy – jeśli uzna wniosek za zasadny, wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, co otworzy drogę do postępowania likwidacyjnego. W ramach tego postępowania syndyk przejmuje kontrolę nad majątkiem dłużnika i zajmuje się jego sprzedażą.

Końcowym etapem jest ustalenie planu spłat, który musi zostać zaakceptowany przez sąd. Dłużnik ma 36 miesięcy na regulowanie swoich zobowiązań wobec wierzycieli zgodnie z ustalonym planem.

Jakie są koszty ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Czy wydatki na postępowanie upadłościowe są wysokie? Na szczęście dla wszystkich dłużników, koszty postępowania upadłościowego nie są bardzo duże. Podstawowe koszty to opłata od wniosku w wysokości 30,00 zł oraz koszty syndyka, zależne od zakresu pracy, nie mniej niż ¼ i nie więcej niż dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. 

Co więcej na podstawie art. 4917 Prawa upadłościowego w przypadku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo w masie upadłości brak jest płynnych funduszów na ich pokrycie, koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa. 

Ile kosztuje pełna obsługa prawna w sprawie upadłości?

Skoro wiemy już jakie opłaty sądowe w upadłości obowiązują warto poznać koszty obsługi prawnej upadłości. Koszty te są zależne od wielu czynników. Przede wszystkim istotne znaczenie ma stopień skomplikowania sprawy i to z jaką ilością wierzycieli mamy do czynienia. Sprawy z zakresu upadłości konsumenckiej zawsze wymagają jednak szerokiej znajomości skomplikowanych przepisów upadłościowych. 

W związku z powyższym prowadzenie sprawy przez doświadczonego prawnika wiąże się z pewnymi wydatkami. Warto jest jednak się na nie zdecydować, gdyż wsparcie prawne znacząco zwiększa szanse na końcowy sukces w sprawie. Jeżeli borykacie się Państwo z problemami dotyczącymi upadłości konsumenckiej, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelaria. Upadłość konsumencka to nasza specjalność.

Czy darowizna podlega podziałowi przy rozwodzie?

Czy darowizna podlega podziałowi przy rozwodzie?

Darowizna a podział majątku to temat, który może powodować wiele pytań i niejasności, ponieważ wpływ darowizny na podział majątku zależy od tego, czy została przekazana do majątku wspólnego, czy jest własnością osobistą jednego z małżonków. Czy darowizny są wliczane do majątku wspólnego? To zależy – przeczytaj od czego!

Czy darowizna jest dzielona przy rozwodzie?

Co dzieje się z darowizną w trakcie podziału majątku? To zależy – w niektórych przypadkach może zostać rozliczona, a w niektórych nie, gdyż będzie stanowić majątek osobisty danego małżonka.

  • Jeżeli darowizna była przekazana jednemu z małżonków nie będzie podlegać podziałowi.
  • Jeżeli jednak darowizna została przekazana na rzecz obojga małżonków (do majątku wspólnego małżonków) może zostać podzielona między obie strony podczas podziału majątku.

Jak udowodnić, że darowizna należy do majątku osobistego?

Udowodnić, że darowizna została przekazana jednemu z małżonków do jego majątku osobistego można na różne sposoby. Na przykład możemy przedłożyć jako dowód:

  • umowę darowizny
  • potwierdzenie przelewu w przypadku darowizny pieniędzy (gdzie wskazany jest jako odbiorca jeden z małżonków) – ważny jest także tytuł przelewu!
  • dokument zgłoszenia darowizny do urzędu skarbowego.

Możemy także powołać dowód z zeznań świadków. W praktyce najczęściej świadkiem tym jest darczyńca, bo to jego zamiar ma znaczenie. W praktyce najczęściej do czynienia mamy z sytuacją – darowizna od rodziców a podział w rozwodzie. Tutaj kluczową kwestią mogą mieć właśnie ww. dokumenty. Co istotne, ważna jest wola darczyńcy w chwili gdy dokonywał darowizny, a nie obecnie. Ochrona darowizn przed podziałem w rozwodzie jest zatem możliwa.

Czy darowizna od rodziny podlega podziałowi?

Zgodnie z treścią art. 33 pkt 2 KRO przedmioty majątkowe nabyte przez darowiznę należą do majątku osobistego małżonka, chyba że darczyńca postanowił inaczej. Zatem kluczowa będzie wola darczyńcy w momencie przekazywania darowizny.  Dokładna analiza sytuacji powinna być dokonana na gruncie konkretnego przypadku. Darowizny w świetle prawa rodzinnego i ich rozliczenie wygląda jak poniżej.

Darowizna podlega podziałowi, jeśli:

  • została przekazana do majątku wspólnego obojga małżonków,
  • jej przedmiotem były  przedmiotów zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków (chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił).

Darowizna nie podlega podziałowi, jeśli:

  • została przekazana wyłącznie jednemu z małżonków na wyłączną własność,
  • w momencie dokonania darowizny między stronami istniała rozdzielność majątkowa,
  • została przekazana przed zawarciem związku małżeńskiego,
  • została udzielona na rzecz dzieci.

Jakie są wyjątki w podziale darowizn przy rozwodzie?

Zasady podziału majątku z darowiznami zakładają, że co do zasady, przedmiot majątkowy nabyty przez darowiznę stanowi majątek osobisty konkretnego małżonka. Wyjątki od tej zasady to sytuacje kiedy darczyńca wskazał, że jego wolą jest, aby przedmiot darowizny otrzymali oboje małżonkowie. Innym wyjątkiem są przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków (np. sprzęt AGD czy RTV), które wchodzą co do zasady do majątku wspólnego, chyba że darczyńca inaczej postanowił.

Wiele pytań koncentruje się na kwestii – prezenty a majątek wspólny. To czy prezent (darowizna) będzie podlegał podziałowi, tak samo zależy od woli darczyńcy. Majątek osobisty i darowizny stanowią ważne elementy podczas procesu rozwodowego.

Rozwód podział darowizny i podział majątku wspólnego to sprawy wielowątkowe wymagające doświadczenia i wiedzy, stąd też warto zwrócić się o pomoc doświadczonego adwokata czy radcy prawnego. Adwokat rozwód Wyszków od lat zajmuje się sprawami z zakresu prawa rodzinnego.  

Jakie dowody są potrzebne w sprawie o rozwód z orzeczeniem o winie?

Jakie dowody są potrzebne w sprawie o rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie to proces, w którym kluczowe znaczenie ma udowodnienie przez stronę, że drugi małżonek ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Dowody stanowią fundament decyzji sądu w tej sprawie i orzeczenie o winie współmałżonka. Poniżej wyjaśniamy, jakie dowody przedstawia się w rozwodzie z winą, jak je zgromadzić oraz czy są one wystarczające do uzyskania orzeczenia o winie.

Rozwód orzeczenie o winie dowody

Jakie dowody są wymagane, aby uzyskać rozwód z winą? Dowody w rozwodzie z orzeczeniem o winie powinny potwierdzać, że to jedno z małżonków ponosi wyłączną lub przeważającą odpowiedzialność za rozkład pożycia małżeńskiego. Skuteczne dowody w sprawach rozwodowych to:

  • zeznania stron i świadków,
  • dokumenty – wartościowa dokumentacja przy rozwodzie z winą to wiadomości SMS, e-maile, listy, zdjęcia lub inne dokumenty wskazujące na zdradę, przemoc, nadużywanie alkoholu czy inne okoliczności obciążające małżonka,
  • nagrania,
  • notatki, raporty z interwencji – dokumentacja z interwencji policji, zgłoszeń przemocy domowej lub raporty z ośrodków pomocy społecznej.

Rola świadków w postępowaniu rozwodowym

Dowody zdrady w rozwodzie mogą opierać się na zeznaniach świadków, takich jak członkowie rodziny, znajomi czy sąsiedzi, którzy byli świadkami sytuacji wskazujących na winę jednego z małżonków. Świadkowie odgrywają istotną rolę w postępowaniu rozwodowym, szczególnie w sprawach, w których dochodzi do orzekania o winie lub ustalania opieki nad dziećmi. Ich zeznania mogą stanowić kluczowy dowód potwierdzający fakty istotne dla sprawy.

Czy zeznania świadków są wystarczające w rozwodzie z winą? Zeznania świadków mogą stanowić istotny dowód w sprawie, ale same w sobie mogą nie być wystarczające. Sąd ocenia wiarygodność i spójność zeznań, a także bierze pod uwagę inne dowody przedstawione w sprawie. Dlatego najlepiej, jeśli zeznania świadków są poparte dodatkowymi dowodami, takimi jak dokumenty, nagrania czy zdjęcia.

Świadkowie mogą zeznawać na temat różnych aspektów, w zależności od charakteru sprawy, np. jak wyglądało codzienne życie małżonków, kiedy zaczęły się konflikty, czy jedno z małżonków przyczyniło się do rozpadu małżeństwa.

Jak dokumentować zdradę współmałżonka?

Dokumentowanie zdrady wymaga jednak staranności, aby materiały dowodowe były legalne, rzetelne i mogły zostać wykorzystane w sądzie. Poniżej przedstawiamy skuteczne materiały dowodowe w rozwodzie, które należy gromadzić, aby udokumentować zdradę współmałżonka to:

  • wiadomości i korespondencja – zrzuty ekranu rozmów (SMS, komunikatory, e-maile), w których pojawiają się dowody na zdradę, np. treści miłosne lub umawianie się na spotkania;
  • zdjęcia – fotografie, które przedstawiają współmałżonka w intymnej relacji z inną osobą lub w okolicznościach sugerujących zdradę;
  • nagrania – nagrania audio lub wideo, o ile zostały zdobyte legalnie, mogą wskazywać na zdradę. 

Czy nagrania mogą być użyte jako dowód w rozwodzie?

Nagrania audio lub wideo mogą być użyte jako dowód, o ile zostały zdobyte zgodnie z prawem. Nagrania nie mogą naruszać prawa do prywatności. Na przykład podsłuchiwanie rozmów bez zgody współmałżonka może być uznane za nielegalne. Nagrania muszą bezpośrednio dotyczyć sprawy i potwierdzać winę współmałżonka za rozkład pożycia. Nawet legalnie zdobyte nagrania sąd może ocenić jako mało wiarygodne lub nieistotne, jeśli nie wnoszą niczego nowego do sprawy.

W sprawie o rozwód z orzeczeniem o winie kluczowe znaczenie ma zgromadzenie różnorodnych dowodów, takich jak zeznania świadków, dokumenty, nagrania czy opinie biegłych. Ważne jest, aby dowody były spójne, wiarygodne i zdobyte zgodnie z prawem. Choć pojedynczy dowód może nie być wystarczający, kompleksowe przedstawienie faktów może przesądzić o orzeczeniu winy drugiej strony. W przeprowadzeniu rozwodu z orzeczeniem o winie oraz zgromadzeniu odpowiednich dowodów  pomocą służy adwokat rozwód Warszawa.

Rozwód i podział majątku z obcokrajowcem – na co zwrócić uwagę?

Rozwód i podział majątku z obcokrajowcem – na co zwrócić uwagę?

Rozwód ma daleko idące skutki prawne gdyż prowadzi do ustania stosunku małżeństwa. Typową sytuacją jest ta, w której obydwoje małżonkowie są obywatelami polskimi. W dzisiejszym świecie, w którym podróżowanie z kraju do kraju stało się normą coraz częściej jednak zdarza się, że w związek małżeński wchodzą osoby z różnym obywatelstwem.

Jak przebiega podział majątku międzynarodowego? Jak w ogóle wyglądają kwestie prawne przy rozwodzie z obcokrajowcem? To pytania, które w naturalny sposób przychodzą na myśl wszystkim tym, którzy myślą o rozwodzie z małżonkiem obcokrajowcem. Kwestie te wymagają głębszego zastanowienia i analizy konkretnego przypadku. Stąd też w sprawach tego rodzaju dobrym pomysłem jest skorzystanie z usług specjalisty jakim jest adwokat rozwód Warszawa

Niniejszy wpis poświęcony będzie takim zagadnieniom jak to w jaki sposób kształtują się międzynarodowe aspekty rozwodu, jaki jest podział aktywów w małżeństwach mieszanych, jak wygląda rozstrzyganie sporów majątkowych z obcokrajowcem, czy jakie są zasady podziału majątku transgranicznego? Czy majątek za granicą podlega podziałowi w rozwodzie? Jak wygląda rozwód z cudzoziemcem w Polsce?

Jakie są trudności przy podziale majątku z obcokrajowcem?

Rozwód z cudzoziemcem a podział majątku w Polsce – sprawy tego rodzaju mogą generować niemałe problemy. Przede wszystkim wszędzie tam gdzie mamy styczność z obcokrajowcem pojawia się problem jakie prawo należy stosować. Niezależnie od tego, czy mowa o rozwodzie, czy podziale majątku z obcokrajowcem trzeba więc ustalić właściwe prawo oraz jurysdykcję.

W tym miejscu warto zauważyć, że prawo właściwe, a właściwa jurysdykcja to dwa zupełnie odrębne pojęcia. Mówiąc o właściwym prawie mamy na myśli przepisy ustaw jakiego kraju będziemy stosować. W przypadku jurysdykcji, wskazujemy sąd jakiego kraju będzie rozpoznawał sprawę. Może więc np. zdarzyć się tak, że sąd polski będzie rozstrzygał sprawę w oparciu o przepisy innego państwa.

Czy rozwód z cudzoziemcem wymaga dodatkowych formalności?

Rozwód z obcokrajowcem powinien rozpocząć się od analizy właściwego prawa i jurysdykcji. Może być to znacznie trudniejsze, niż w przypadku rozwodu między małżonkami – Polakami.

W zakresie jurysdykcji do rozwodu między obywatelami różnych krajów UE warto posłużyć się art. 3 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskie.  Zgodnie z tym przepisem w sprawach orzeczeń dotyczących rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa jurysdykcję mają sądy państwa członkowskiego: na którego terytorium:  

  • oboje małżonkowie mają zwykły pobyt, lub;
  • małżonkowie mieli ostatnio oboje zwykły pobyt, o ile jedno z nich ma tam nadal zwykły pobyt, lub;
  • strona przeciwna ma zwykły pobyt, lub;
  • w przypadku wspólnego pozwu lub wniosku jedno z małżonków ma zwykły pobyt, lub;
  • powód lub wnioskodawca ma zwykły pobyt, jeżeli przebywał tam od przynajmniej roku bezpośrednio przed wniesieniem pozwu lub wniosku, lub ;
  • powód lub wnioskodawca ma zwykły pobyt, jeżeli przebywał tam przynajmniej od sześciu miesięcy bezpośrednio przed wniesieniem pozwu lub wniosku i jest obywatelem tego państwa członkowskiego lub, w przypadku Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, ma tam swój „domicile”.

Jeżeli analizujemy kwestie rozwodu, gdzie w małżeństwie tylko jeden małżonek ma obywatelstwo kraju UE, należy oprzeć się o art. 11031 § 1 KPC, który stanowi, że sprawy małżeńskie oraz sprawy dotyczące małżeńskich stosunków majątkowych należą do jurysdykcji krajowej także wtedy, gdy:

1) oboje małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jedno z nich nadal ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub

2) małżonek będący powodem ma co najmniej od roku bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub

3) małżonek będący powodem jest obywatelem polskim i ma co najmniej od sześciu miesięcy bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub

4) oboje małżonkowie są obywatelami polskimi.

Czy obywatelstwo wpływa na prawo rozwodowe? 

Tak, obywatelstwo ma wpływ na prawo rozwodowe. Kwestie właściwości takiego prawa reguluje ustawa prawo prywatne międzynarodowe. Jej art. 54 ust. Stanowi, że rozwiązanie małżeństwa podlega wspólnemu prawu ojczystemu małżonków z chwili żądania rozwiązania małżeństwa. W braku wspólnego prawa ojczystego zgodnie z ust. 2 właściwe jest prawo państwa, w którym oboje małżonkowie mają w chwili żądania rozwiązania małżeństwa miejsce zamieszkania, a jeżeli małżonkowie nie mają w chwili żądania rozwiązania małżeństwa wspólnego miejsca zamieszkania – prawo państwa, w którym oboje małżonkowie mieli ostatnio miejsce wspólnego zwykłego pobytu, jeżeli jedno z nich ma w nim nadal miejsce zwykłego pobytu. Tym samym we wszystkich innych wypadkach należy stosować prawo polskie.

Jak chronić majątek osobisty przed rozwodem?

Jak chronić majątek osobisty przed rozwodem?

Majątek osobisty każdego z małżonków nie podlega podziałowi po rozwodzie. Przynależy on bowiem tylko danemu małżonkowi. Majątek osobisty a rozwód niby się nie łączą. W praktyce jednak problemy zachodzą przy ustaleniu co wchodzi w skład majątku osobistego małżonka. Często zdarza się, że jeden z małżonków twierdzi, że dany składnik wchodzi do jego majątku osobistego, drugi zaś, że wchodzi do majątku wspólnego.

Jak chronić majątek nabyty przed ślubem?

Rozwód a majątek nabyty przed ślubem nie łączą się. Majątek nabyty przed ślubem stanowi majątek osobisty danego małżonka i nie podlega podziałowi. A zatem jeżeli przed ślubem małżonek nabył nieruchomość, to zawarcie małżeństwa nie spowoduje, że automatycznie nieruchomość stanie się własnością obojga małżonków. Oczywiście dla potrzeb postępowania o podział majątku warto posiadać stosowną dokumentację, która wykaże, że dany składnik majątku zakupiliśmy przed  ślubem. Jeżeli jednak takiej dokumentacji nie posiadamy, także często jesteśmy w stanie to wykazać innymi sposobami.

Czy intercyza chroni majątek osobisty?

Rozdzielność majątkowa, nazywana także intercyzą powoduje, że małżonkowie od chwili jej ustanowienia posiadają jedynie dwa odrębne, majątki osobiste. Dzięki temu każdy małżonek może samodzielnie zarządzać swoimi zasobami finansowymi, a także chronić swój majątek w przypadku rozwodu.

Wiele osób pozostaje w błędnym przekonaniu, że wynagrodzenie za ich pracę stanowi ich majątek osobisty. W rzeczywistości wynagrodzenie za pracę małżonków wchodzi w skład majątku wspólnego i podlega podziałowi (nawet jeżeli znajduje się na naszym koncie bankowym, do którego nie ma dostępu drugi małżonek). Jeżeli zaś ustanowimy rozdzielność majątkową to od tej chwili wynagrodzenie, jak i inne nabywane przez nas składniki, będą stanowić majątek osobisty małżonka.

Jakie aktywa nie podlegają podziałowi w rozwodzie?

Podczas podziału majątku po rozwodzie pewne aktywa nie podlegają podziałowi, ponieważ są wyłączone z majątku wspólnego. Wyłączenie majątku z podziału podczas rozwodu jest możliwe, jeśli zostanie on uznany za majątek osobisty jednego z małżonków.  Będą to składniki majątkowe takie jak:

  • przedmioty majątkowe nabyte poprzez dziedziczenie, zapis lub darowiznę,
  • przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,
  • przedmioty majątkowe nabyte przed ślubem,
  • prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
  • przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia,
  • prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
  • przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
  • przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego.
  • wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków (a więc wynagrodzenie do momentu jego wypłaty, bowiem wynagrodzenie, od momentu wypłaty należy do majątku wspólnego małżonków).

Czy można zastrzec majątek w trakcie małżeństwa?

Majątek nabyty w trakcie trwania małżeństwa co do zasady jest traktowany jako wspólny, chyba że małżonkowie zdecydowali się na zawarcie umowy rozdzielności majątkowej. Wówczas w przypadku rozwodu lub problemów finansowych jednego z małżonków, majątek drugiego małżonka pozostaje chroniony. Sposoby ochrony majątku w trakcie rozwodu zakładają zwykle ustanowienie rozdzielności majątkowej (intercyza w ochronie majątku). Umowa majątkowa a ochrona przed podziałem to jedno z rozwiązań. Warto jednak wiedzieć, że z ważnych przyczyn istnieje możliwość ustanowienia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną.

To, co jednak zostało zakupione w trakcie trwania ustroju wspólności majątkowej, podlega co do zasady podziałowi między małżonków. Małżonkowie mogą wspólnie uzgodnić, w jaki sposób chcą podzielić majątek wspólny i spisać umowę o podział majątku. Jeżeli między małżonkami brak jest porozumienia, mogą skierować sprawę do sądu.

Wiele osób chce wiedzieć jak zabezpieczyć majątek osobisty przed rozwodem i jakie są skuteczne zabezpieczenia majątkowe. Ochrona majątku przed rozwodem wymaga poznania dokładnej sytuacji małżonków, w tym składu ich majątku wspólnego i sposobu jego nabycia. Dlatego też najrozsądniej jest udać się po poradę do adwokat rozwód Warszawa, który przedstawi nam możliwości działania i wskaże jego konsekwencje. 

Czy i kiedy możliwa jest opieka naprzemienna po rozwodzie?

Czy i kiedy możliwa jest opieka naprzemienna po rozwodzie?

Opieka naprzemienna po rozwodzie, czyli prościej mówiąc wspólna opieka nad dzieckiem obydwojga rodziców, którzy nie mieszkają już razem to wciąż stosunkowo mało popularna w Polsce praktyka. Współdzielenie obowiązków rodzicielskich jest znacznie bardziej popularne na zachodzie, niemniej coraz częściej decydują się na nią również rodzice w Polsce. Taki system opieki naprzemiennej ma wiele zalet, w szczególności umożliwia obydwojgu rodziców aktywne uczestniczenie w życiu i rozwoju dziecka.

Jakie są warunki ustalenia opieki naprzemiennej?, Jak kształtują się zalety i wady opieki naprzemiennej?, Jak ustalić opiekę naprzemienną po rozwodzie? Jak wygląda w praktyce prawo rodziców do opieki nad dzieckiem po rozwodzie? Dzisiaj postaramy się przybliżyć te właśnie tematy.

Czy sąd zawsze przyznaje opiekę naprzemienną?

Wiele osób zastanawia się, czy sąd zawsze jest zobligowany wnioskiem rodziców o ustanowienie opieki naprzemiennej. Odpowiedź na tak zadane pytanie brzmi nie, sąd nie musi orzekać opieki naprzemiennej. Opieka naprzemienna to szczególna instytucja, muszą więc do jej orzeczenia zostać spełnione pewne wymogi. Trzeba pamiętać, że w dalszym ciągu w Polsce opieka naprzemienna jest zasądzana stosunkowo rzadko. 

Mając na względzie korzyści płynące z opieki naprzemiennej z pewnością warto jednak rozważyć wprowadzenie tego systemu kontaktów z dzieckiem. Czy opieka naprzemienna jest więc trudna do uzyskania przed sądem? Wiele, jak zwykle, zależy od konkretnej spawy, jak również postawy obydwojga rodziców. Z pewnością szansę na orzeczenie opieki naprzemiennej zwiększa wsparcie profesjonalisty z zakresu prawa rodzinnego, jakim jest adwokat rozwód Warszawa.

Jakie są wymagania, aby uzyskać opiekę naprzemienną?

Sąd orzeknie opiekę naprzemienną wyłącznie gdy wnioski rodziców w tym zakresie będą spójne. Sąd oczekiwać będzie, że rodzice są wstanie dzielić opiekę nad dzieckiem w sposób rozważny i bezkonfliktowy, jak również z poszanowaniem interesów dziecka. Dodatkowo niezbędnym będzie przedstawienie dokładnego, ale mogącego w łatwy sposób ulec  modyfikacjom, planu wychowawczego. 

Rodzice powinni przy tym wykazać, że są wstanie współdziałać w zakresie sprawowania opieki. Kolejnym wymogiem jest zapewnienie dziecku przez każdego z rodziców odpowiednich warunków bytowych i zabezpieczenie możliwości zaspokojenia jego uzasadnionych potrzeb. Po spełnieniu tych warunków opieka naprzemienna jak najbardziej może być zasądzona w toku sprawy sądowej.

Czy opieka naprzemienna jest korzystna dla dziecka?

Opieka nad dziećmi po rozwodzie to nieraz trudny i stresujący temat. Trzeba przy tym pamiętać, że skoro nerwy i niepokój udzielają się rodzicom, to tym bardziej dotykają również dziecka. Stąd idealnym rozwiązaniem jest takie, które pozwoli w jak najmniejszym stopniu odczuć dziecko, że sytuacja w rodzinie uległa zmianie. W związku z tym, czy dobrym rozwiązaniem, z punktu widzenia małoletniego dziecka, jest opieka naprzemienna?

Oczywiście każdy przypadek należy oceniać odrębnie, ale co do zasady wydaje się, że współpraca rodziców w opiece nad dzieckiem, właśnie w ramach opieki naprzemiennej, jest jak najbardziej korzystna dla dziecka. Przede wszystkim, co zgodnie twierdzi przeważająca część psychologów, taka forma opieki zapewnia lepszy kontakt z rodzicami. W efekcie umożliwia każdemu z nich równy udział w procesie wychowawczym, co jest szczególnie cenne i istotne dla rozwoju dziecka.

Jak wygląda harmonogram opieki naprzemiennej?

Ustalenia dotyczące dziecka po rozwodzie są szczególnie istotne przy opiece naprzemiennej. Nie ma jednego modelu takiej opieki, rodzice w tym zakresie mają więc pewną dowolność, powinni jednak pamiętać, że zawsze najistotniejsze jest dobro dziecka, a nie ich własny interes, czy wygoda. Opieka naprzemienna najlepiej sprawdza się z reguły w modelu tydzień u jednego rodzica, tydzień u drugiego. Pozwala to dziecku na stabilny, regularny kontakt z obydwojgiem rodziców i uniknięcie sytuacji gdy rozłąka z którymkolwiek z nich byłaby nazbyt długa.

 

Rozwód - czego nie robić podczas procesu?

Rozwód – czego nie robić podczas procesu?

Rozwód to stresujący proces, podczas którego łatwo o błędy, które mogą wpłynąć na jego przebieg. Najczęstsze pomyłki rozwodowe są do uniknięcia, gdy ma się świadomość najważniejszych aspektów procesu rozwodowego i właściwie się do niego przygotuje. Jeżeli rozważasz rozwód lub też jesteś w trakcie postępowania rozwodowego, powinieneś wiedzieć czego unikać w trakcie rozwodu.

Jakie zachowania mogą zaszkodzić podczas rozwodu?

Najczęstsze błędy popełniane w sprawach rozwodowych wiążą się z działaniem pod wpływem silnych emocji. Emocje nie są dobrym doradcą. Podczas rozwodu warto działać racjonalnie, uczciwie i z wyczuciem. Zdarza się, że małżonek rezygnuje z rozwodu z orzeczeniem o winie, czego później żałuje lub też zachowa się w sposób, którego potem żałuje. Dlatego też warto przedstawić swoją sytuację prawnikowi, który spojrzy na sprawę obiektywnie i poinformuje nas o możliwych działaniach i ich konsekwencjach.  

Jak nie zaszkodzić sobie podczas rozwodu? Unikanie eskalacji konfliktu, manipulacji, ukrywania informacji oraz decyzji podejmowanych pod wpływem emocji. Może to znacząco ułatwić proces. Kluczowe znaczenie ma współpraca, szacunek dla drugiej strony i wsparcie profesjonalistów (prawników, mediatorów czy psychologów).

Czy emocje mogą wpłynąć na wynik rozwodu?

Oczywiście niekontrolowane emocje nie sprzyjają postępowaniu rozwodowemu. W postępowaniu rozwodowym sąd zwraca uwagę na zachowanie małżonków także podczas rozprawy. Strona, która w sądzie okazuje się nadmiernie emocjonalna, agresywna lub irracjonalna, może być postrzegana przez sąd jako mniej wiarygodna. Nieodpowiednie zachowania podczas rozwodu mogą mieć wpływ na końcowe orzeczenie sądu.

Dlatego też w sprawach rozwodowych niezwykle cenna jest obecność adwokata lub radcy prawnego, który będzie obecny z nami na sali sądowej, jak też będzie nas reprezentował w czasie całego postępowania, sporządzając także pisma do sądu.

Co zrobić, aby uniknąć konfliktów w trakcie rozwodu?

Unikanie konfliktów podczas rozwodu jest możliwe, jeśli obie strony są gotowe na współpracę i podejmują odpowiednie kroki, aby proces przebiegł możliwie spokojnie. Jeżeli chcemy uniknąć konfliktów w czasie rozwodu spróbujmy wypracować z małżonkiem wspólne rozwiązania np. w kwestii opieki nad dzieckiem. Możemy zwrócić się także o pomoc do mediatora, który pomaga w wypracowaniu kompromisów w neutralnej atmosferze.

Dodatkowo cenna może być również pomoc adwokata lub radcy prawnego, który pomoże skupić się na rozwiązaniach prawnych, a nie na emocjach. Może też negocjować dane kwestie w imieniu klienta, ograniczając bezpośredni kontakt z małżonkiem, co w sytuacji silnego konfliktu pozwala wyciszyć emocje.Jakich działań unikać przy rozwodzie z orzeczeniem o winie?

Przy rozwodzie z orzeczeniem o winie warto unikać pewnych działań, które mogą zaszkodzić prezentowanemu przez nas stanowisku w sądzie, eskalować konflikt oraz wydłużyć i skomplikować proces rozwodowy. Czego unikać w procesie o rozwód z winą?

  1.     Kontroluj swoje emocje.

Unikaj emocjonalnych wybuchów, krzyków czy agresji podczas postępowania rozwodowego. Nie podejmuj decyzji w sytuacjach skrajnego stresu czy złości.  Zwracaj uwagę także na to co piszesz do małżonka w wiadomościach mailowych czy sms. Wiadomości te mogą być potem dowodem w sprawie sądowej.

  1.     Nie wciągaj dzieci w konflikt

Nie rozmawiaj z dziećmi o sprawach związanych z rozwodem, szczególnie o winie czy negatywnych aspektach relacji z drugim rodzicem.

  1.     Nie ignoruj wezwań sądowych.

Ignorowanie wezwania do sądu lub innych obowiązków proceduralnych może prowadzić do niekorzystnych konsekwencji procesowych. Dlatego też otrzymując pozew o rozwód, warto udać się do prawnika po poradę prawną.

  1. Nie ignoruj siły mediów społecznościowych

To, co publikujemy w mediach społecznościowych może mieć wpływ na nasze postępowanie rozwodowe. Dlatego też zastanów się, zanim wrzucisz zdjęcia czy nagrania w otchłań Internetu.

  1.     Brak pomocy adwokata czy radcy prawnego

Rozwód, w szczególności z orzeczeniem o winie, wymaga nie tylko znajomości przepisów prawa, ale także odpowiedniej taktyki procesowej. Odpowiednie strategie podczas rozprawy rozwodowej często są kluczowe. Dlatego też naprawdę mało małżonków decyduje się na samotną walkę bez wsparcia profesjonalnego pełnomocnika. Niektóre błędy podczas rozwodu może być ciężko naprawić, dlatego też warto zwrócić się o pomoc adwokat rozwód Warszawa już na początku.

Kiedy nie trzeba zgłaszać spadku do urzędu skarbowego?

Kiedy nie trzeba zgłaszać spadku do urzędu skarbowego?

Spadek to nie tylko przejęcie majątku po zmarłym, ale także występujące obowiązki podatkowe przy dziedziczeniu związane ze zgłoszeniem i ewentualnym opodatkowaniem spadku. Kiedy nie trzeba płacić podatku od spadku? Najważniejszym kryterium są tutaj relacje rodzinne ze spadkodawcą oraz wartość odziedziczonego majątku. W niniejszym artykule odpowiadamy na pytanie kiedy nie ma obowiązku zgłaszania spadku do urzędu skarbowego oraz kto jest zwolniony z płacenia podatku.

Zgłaszanie spadku urząd skarbowy

Czy zawsze trzeba zgłaszać spadek do urzędu skarbowego? Spadkobierca zawsze zobowiązany jest do zawiadomienia właściwego urzędu skarbowego o nabyciu spadku. W przypadku osób, które są zwolnione od zapłaty podatku od spadków, czyli małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwa, ojczyma, macochy, termin na zgłoszenie spadku do urzędu skarbowego wynosi 6 miesięcy od chwili uprawomocnienia się postanowienia sądowego w sprawie stwierdzenia nabycia spadku albo uzyskania aktu poświadczenia dziedziczenia. Zwolnienia podatkowe od spadku w najbliższej rodzinie nie będą przysługiwały, jeżeli spadkobierca nie złoży w powyższym terminie deklaracji do urzędu skarbowego.

Z kolei spadkobiercy, którzy będą musieli zapłacić podatek, bo nie należą do tzw. grupy zerowej, mają miesięczny termin na zgłoszenie nabycia spadku.

Jak uniknąć zgłaszania spadku do US? Brak obowiązku zgłoszenia spadku do urzędu skarbowego występuje w sytuacji, gdy wartość spadku nie przekracza kwoty wolnej od podatku (zależnej od grupy podatkowej).

Podatek od spadku dla rodziny – kiedy zwolnienie z podatku od spadku?

Przepisy dotyczące spadków, a dokładnie ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, reguluje kwestie podatkowe w przypadku dziedziczenia i otrzymania darowizny. Jakie są zwolnienia z podatku od spadku? Osoby należące do tzw. grupy zerowej są całkowicie zwolnione z podatku, jeśli spełnią wymagane formalności. Grupa zerowa obejmuje:

  • małżonka,
  • zstępnych (dzieci, wnuki itd.),
  • wstępnych (rodziców, dziadków itd.),
  • rodzeństwo,
  • ojczyma, macochę, pasierbów.

Co zrobić, aby nie płacić podatku od spadku? Warunkiem zwolnienia jest zgłoszenie nabycia spadku do urzędu skarbowego na formularzu SD-Z2 w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o nabyciu spadku.

Jeśli nabywca spadku nie należy do grupy zerowej, podatek płaci się od nadwyżki ponad kwoty wolnej od podatku:

  • grupa I (np. zięć, synowa, teściowie): 10 434 zł,
  • grupa II (np. wuj, ciotka, szwagier): 7 878 zł,
  • grupa III (pozostali, w tym osoby niespokrewnione): 5 308 zł.

Kto jest zwolniony z obowiązku zgłoszenia spadku? Z obowiązku zgłoszenia spadku zwolniona jest osoba, której wartość otrzymanego spadku nie przekracza kwoty wolnej od podatku (zależnej od grupy podatkowej).

Zwolnienie z podatku od spadku i darowizn jest najkorzystniejsze dla najbliższej rodziny (grupa zerowa), która przy dopełnieniu formalności po otrzymaniu spadku unika podatku całkowicie. Dla pozostałych grup kluczowe jest przestrzeganie kwot wolnych od podatku i właściwe zgłoszenie nabycia spadku.

Spadek a podatek od darowizn

Podatek od spadków i darowizn w Polsce reguluje ta sama ustawa – ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

Jaka jest różnica między spadkiem a darowizną?

Kryterium Spadek Darowizna
Źródło nabycia Majątek przekazywany po śmierci spadkodawcy. Majątek przekazywany za życia darczyńcy.
Obowiązek podatkowy Powstaje w momencie uprawomocnienia się postanowienia o nabyciu spadku. Powstaje w chwili dokonania darowizny.
Zgłoszenie do US Formularz SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia o nabyciu spadku (grupa zerowa). Formularz SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy od darowizny (grupa zerowa).
Wyjątki od zgłoszenia Brak konieczności zgłoszenia, jeśli wartość majątku nie przekracza kwoty wolnej od podatku. Brak konieczności zgłoszenia w przypadku darowizny pieniężnej przelewem z dowodem wpłaty i w ramach grupy zerowej.

Jeżeli masz wątpliwości czy przysługuje Ci zwolnienie z podatku od spadku lub darowizny, skontaktuj się z nami. Prawo spadkowe Warszawa jest dziedziną prawa, w której posiadamy duże doświadczenie i świadczymy porady prawne.

Jak zrzec się spadku?

Jak zrzec się spadku?

Sprawy z zakresu prawa spadkowego dotykają praktycznie każdego. Najczęściej wiążą się z takimi kwestiami jak przyjęcie spadku z ustawy lub testamentu. Jeżeli wszyscy spadkobiercy są zgodni co do sposobu dziedziczenia sprawy spadkowe nie trwają długo. W przypadku konfliktu, mogą ciągnąć się wiele lat.

Nieraz bywa również tak, że spadkobiercy nie mają zamiaru przyjmować spadku. Z reguły sytuacja taka ma miejsce wtedy gdy spadkodawca pozostawił po sobie długi, a spadkobiercy obawiają się, że ich wysokość przerośnie wartość nabytego spadku. Rezygnacja z dziedziczenia jest w takim wypadku najrozsądniejszym rozwiązaniem. Każdorazowo jednak w takim wypadku warto skorzystać z porady prawnej profesjonalnego pełnomocnika. Zapraszamy w tym celu do naszej kancelarii – prawo spadkowe Warszawa to to, w czym czujemy się najlepiej.

Dzisiejszy wpis dotyczyć będzie m.in. następujących tematów – jak skutecznie zrzec się spadku w sądzie?, jak wyglądają formalności związane z odrzuceniem spadku?, jaki jest maksymalny, termin na zrzeczenie się spadku?

Jak odrzucić spadek, jeśli są w nim długi?

Procedura odrzucenia spadku może być przeprowadzona tak przed sądem, jak i przed notariuszem. Częściej w praktyce spotykamy się z postępowaniem sądowym w przedmiocie odrzucenia spadku. Z pewnością odrzucenie spadku procedura sądowa to dłuższa i bardziej złożona ścieżka, ale w wypadku konfliktu spadkobierców często koniecznym jest przeprowadzenie postępowania przed sądem.

Na szczęście samo zrzeczenie się spadku przed sądem nie powinno być nazbyt skomplikowane. Przede wszystkim odrzucić spadek możemy ustnie, czyli do protokołu sądowego podczas sprawy o stwierdzenie nabycia spadku. Istnieje również możliwość, że do sądu prześlemy również złożone przed notariuszem oświadczenie, w takim wypadku w takim wypadku wizyta w sądzie na rozprawie nie będzie konieczna.

Ile wynoszą opłaty za zrzeczenie się spadku? 

Koszty za odrzucenie spadku nie są wielkie, niezależnie od tego, czy wybierzemy ścieżkę notarialną, czy sądową. W przypadku wizyty u notariusza konieczna do opłacenia jest taksa notarialna, która wynosi maksymalnie 50,00 zł za sporządzenie aktu, a dodatkowo należy uiścić opłatę 6,00 zł od każdej rozpoczętej strony odpisu aktu. Zrzeczenie się spadku przed sądem wiąże się natomiast z koniecznością poniesienia opłaty w wysokości 100,00 zł, która płatna będzie na rachunek sądu lub w kasie w znakach sądowych.

Ile czasu jest na zrzeczenie się spadku?

Zgodnie z art. 1015 §  1 KC oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Termin ten najczęściej liczy się od dnia śmierci spadkodawcy, chociaż w pewnych okolicznościach może być to data późniejsza. Przekroczenie tego terminu powoduje, że spadek uważa się za przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza. 

Odrzucenie spadku po terminie jest możliwe w zasadzie jedynie jeżeli zostaną spełnione przesłanki wynikające z art. 1019 KC §  2 KC, zgodnie z którym  spadkobierca, który pod wpływem błędu lub groźby nie złożył żadnego oświadczenia w terminie, może w powyższy sposób uchylić się od skutków prawnych niezachowania terminu. 

Czy można odrzucić spadek w imieniu dziecka?

Tak, możliwym jest odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka. Od zeszłego roku procedura ta jest przy tym znacznie uproszczona. Zgodnie z art. 101 § 4 KRO jeżeli dziecko jest powołane do dziedziczenia wskutek uprzedniego odrzucenia spadku przez rodzica, to czynność polegająca na odrzuceniu spadku w imieniu dziecka przez rodzica, któremu w tym zakresie przysługuje władza rodzicielska, gdy jest dokonywana za zgodą drugiego z rodziców, któremu również w tym zakresie przysługuje władza rodzicielska, albo gdy jest dokonywana wspólnie, nie wymaga zezwolenia sądu. Zgoda sądu wciąż będzie wymagana w przypadku braku jednolitego stanowiska rodziców albo gdy spadku nie odrzucili pozostali zstępni rodziców.

Jak wygląda procedura odrzucenia spadku u notariusza?

Zrzeczenie się spadku u notariusza jest szybkie, proste i niezbyt skomplikowane. Odrzucenie spadku u notariusza polega na sporządzeniu aktu notarialnego, w którym złożymy oświadczenie o zrzeczeniu się spadku. Trzeba mieć przy tym na uwadze, żeby do notariusza zabrać swój dokument tożsamości oraz odpis aktu zgonu spadkodawcy. W zdecydowanej większości wypadków jedna, krótka wizyta wystarczy żeby skutecznie zrzec się spadku.

Upadłość konsumencka małżonków – jakie są skutki dla wspólnego majątku?

Upadłość konsumencka małżonków – jakie są skutki dla wspólnego majątku?

Obecnie sytuacje, w których jeden z małżonków decyduje się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej, nie należą wcale do rzadkości. Przed podjęciem jednak takiej decyzji warto wiedzieć, że będzie to miało wpływ także na sytuację drugiego małżonka. Co dzieje się z majątkiem wspólnym w przypadku upadłości i jakie są skutki finansowe upadłości konsumenckiej dla współmałżonka? Czy możliwa jest ochrona współmałżonka w upadłości konsumenckiej? Przeczytaj więcej w temacie – wspólny majątek a upadłość konsumencka.

Czy upadłość jednego małżonka wpływa na majątek wspólny?

Tak, upadłość konsumencka ma wpływ na majątek wspólny zgromadzony przez małżonków. Jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny. Zarządzanie majątkiem po upadłości konsumenckiej może być więc utrudnione. Wpływ upadłości jednego małżonka na majątek wspólny jest więc znaczący.

Mamy jednak pewien wyjątek! Do masy upadłości nie wchodzą przedmioty służące wyłącznie małżonkowi upadłego do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, choćby były objęte majątkową wspólnością małżeńską, z wyjątkiem przedmiotów majątkowych nabytych do majątku wspólnego w ciągu dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Małżonek upadłego może dochodzić w postępowaniu upadłościowym należności z tytułu udziału w majątku wspólnym, zgłaszając tę wierzytelność syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe.

Powyższe oznacza, że obydwoje małżonkowie ponoszą konsekwencje ogłoszenia upadłości jednego z małżonków.Jakie są skutki upadłości konsumenckiej dla współmałżonka?

Skutki upadłości konsumenckiej w przypadku gdy pozostajemy w związku małżeńskim i łączy nas ustrój wspólności majątkowej, są następujące:

  • Z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa – upadłość konsumencka a rozdzielność majątkowa są zatem ze sobą ściśle związane.
  • cały majątek wspólny wchodzi w skład masy upadłości- konsekwencje prawne dla wspólnego majątku są więc znaczące.
  • małżonkowie nie mogą dokonać podziału majątku wspólnego.

Czy w trakcie upadłości można ustanowić rozdzielność majątkową?

Nie, w trakcie upadłości nie można skutecznie ustanowić rozdzielności majątkowej. Jednak samo ogłoszenie upadłości jednego z małżonków automatycznie powoduje ustanie małżeńskiej wspólności majątkowej.

Co więcej, ustanowienie rozdzielności majątkowej na podstawie orzeczenia sądu w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest bezskuteczne w stosunku do masy upadłości, chyba że pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej został złożony co najmniej na dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Jak chronić współmałżonka przed długami w upadłości?

Ochrona współmałżonka przed długami w upadłości jednego z małżonków wymaga starannego planowania i działań, które uwzględniają przepisy prawa. W pewnych przypadkach rozwiązaniem może być ustanowienie rozdzielności majątkowej. Jednak umowa rozdzielności majątkowej będzie skuteczna jeżeli zostanie zawarta na co najmniej na dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Moment złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości musi być zatem przemyślany.

W niektórych sytuacjach rozwiązaniem może być także złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez każdego z małżonków. 

Wspólnota majątkowa i upadłość konsumencka Warszawa to tematy złożone. Każda sytuacja wymaga indywidualnej analizy, dlatego też warto skorzystać z pomocy doświadczonej prawnika, jeżeli rozważamy upadłość konsumencka małżonków. Doświadczony prawnik wskaże możliwe rozwiązania i zaprezentuje wszystkie za i przeciw ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.