Przejdź do treści głównej
Homines znaczy Ludzie

Autor: wiktoria

Jakie długi można umorzyć w upadłości konsumenckiej? Upadłość konsumencka małżonków – jakie są skutki dla wspólnego majątku? Jak zrzec się spadku? Kiedy nie trzeba zgłaszać spadku do urzędu skarbowego? Rozwód - czego nie robić podczas procesu? Czy i kiedy możliwa jest opieka naprzemienna po rozwodzie? Czy sąd może odmówić rozwodu? Jak chronić majątek osobisty przed rozwodem? Rozwód i podział majątku z obcokrajowcem – na co zwrócić uwagę? Jakie dowody są potrzebne w sprawie o rozwód z orzeczeniem o winie? Czy darowizna podlega podziałowi przy rozwodzie Ile kosztuje upadłość konsumencka?

Jakie długi można umorzyć w upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka to procedura skierowana do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej i nie są w stanie spłacić swoich zobowiązań. Jej celem jest umożliwienie dłużnikowi rozpoczęcia życia na nowo bez ciężaru niespłaconych długów. Warto jednak wiedzieć, że nie wszystkie zobowiązania podlegają umorzeniu. W artykule przybliżymy, jakie długi można umorzyć w upadłości konsumenckiej, a które z nich pozostaną w mocy.

Restrukturyzacja długu konsumenckiego

Restrukturyzacja długu konsumenckiego to alternatywna procedura wobec upadłości konsumenckiej, której celem jest umożliwienie dłużnikowi spłaty zobowiązań na bardziej korzystnych warunkach. Proces restrukturyzacji polega na modyfikacji warunków spłaty długów w drodze negocjacji z wierzycielami lub w ramach formalnych działań sądowych.

Zasady umarzania zobowiązań w upadłości konsumenckiej

Umorzenie długów w upadłości konsumenckiej jest procesem, który podlega ścisłym zasadom i regulacjom prawnym. Umorzeniu podlegają wyłącznie zobowiązania, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości. Jeśli dłużnik posiada jakikolwiek majątek lub dochody, sąd może ustalić plan spłaty wierzycieli. Plan ten określa harmonogram i wysokość spłat, które dłużnik będzie zobowiązany realizować przez określony czas. Z kolei w sytuacji, gdy dłużnik nie posiada majątku ani zdolności do realizacji planu spłaty, sąd może zdecydować o całkowitym umorzeniu zobowiązań.

Upadłość konsumencka długi

Jakie zobowiązania podlegają umorzeniu w upadłości konsumenckiej? W postępowaniu upadłościowym sąd może umorzyć wiele rodzajów zobowiązań, które powstały przed ogłoszeniem upadłości. Rodzaje długów umarzanych w postępowaniu upadłościowym to:

  •  długi wynikające z kredytów i pożyczek,
  • zaległości czynszowe i opłaty za media (prąd, gaz czy wodę),
  • zaległości podatkowe i inne zobowiązania publicznoprawne – niektóre długi wobec urzędów skarbowych czy ZUS wynikające z prowadzonej wcześniej działalności gospodarczej,
  • długi wynikające z umów cywilnoprawnych – umorzenie długów cywilnoprawnych wynikających np. z umów zlecenia.

Warto pamiętać, że sąd ocenia sytuację finansową dłużnika oraz jego uczciwość w zakresie zaciągania zobowiązań. Nie wszystkie zobowiązania podlegają automatycznemu umorzeniu.

Upadłość konsumencka a długi alimentacyjne

Czy długi alimentacyjne podlegają umorzeniu? Długi alimentacyjne nie podlegają umorzeniu w postępowaniu upadłościowym. Oznacza to, że zobowiązania wynikające z zasądzonych alimentów na rzecz dzieci, byłych współmałżonków lub innych uprawnionych osób pozostają w mocy, nawet po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Dłużnicy są zobowiązani do dalszej spłaty należnych alimentów, a długi te nie ulegają umorzeniu ani w całości, ani w części. Sąd może jednak ustalić plan spłaty długu w taki sposób, aby dłużnik miał możliwość uregulowania zobowiązań alimentacyjnych zgodnie z jego aktualnymi możliwościami finansowymi.

Długi niemożliwe do umorzenia w upadłości konsumenckiej

Jakie zobowiązania nie są objęte upadłością konsumencką? Nie wszystkie zobowiązania finansowe mogą zostać umorzone w ramach upadłości konsumenckiej. Przykłady długów, które pozostają w mocy, to:

  • zobowiązania alimentacyjne,
  • zobowiązania wynikające z obowiązku naprawienia szkody – odszkodowania za szkody wyrządzone umyślnie, renty, zadośćuczynienia,
  • zobowiązania wynikające z niezapłaconych kar sądowych.
  • zobowiązania wynikające z ukrycia majątku – jeśli dłużnik celowo ukrywał majątek lub działał nieuczciwie, zobowiązania te mogą nie zostać umorzone.

Wszystkie wyżej wymienione zobowiązania pozostają w mocy nawet po zakończeniu postępowania upadłościowego.

Zobowiązania objęte upadłością – kredyt hipoteczny

Czy można umorzyć kredyt hipoteczny w upadłości konsumenckiej? Kredyt hipoteczny może zostać objęty postępowaniem upadłościowym, jednak jego umorzenie nie jest tak proste jak w przypadku innych zobowiązań. W praktyce, jeśli dłużnik posiada nieruchomość obciążoną hipoteką, sąd może zarządzić jej sprzedaż w celu spłaty zobowiązań wobec banku. Uzyskane środki są przeznaczane na spłatę zadłużenia hipotecznego.

Jeśli po sprzedaży nieruchomości wciąż pozostanie niespłacona część kredytu hipotecznego, może ona zostać umorzona na zasadach ogólnych upadłości konsumenckiej. Warunkiem jest jednak to, aby dłużnik działał uczciwie i współpracował z syndykiem oraz sądem podczas całego postępowania.

Umorzenie długów w upadłości konsumenckiej – pomoc prawna

Upadłość konsumencka daje możliwość oddłużenia osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Choć wiele zobowiązań, takich jak kredyty, pożyczki czy długi z tytułu opłat za media, może zostać umorzonych, istnieje grupa długów, która nie podlega umorzeniu. Zobowiązania alimentacyjne, grzywny sądowe czy roszczenia odszkodowawcze pozostają w mocy. Kredyt hipoteczny również może zostać umorzony, ale dopiero po sprzedaży nieruchomości i spełnieniu określonych warunków. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez sąd, dlatego warto uzyskać pomoc prawną przed rozpoczęciem procedury upadłościowej. W tym celu warto skontaktować się naszą kancelarią.

Co musi zrobić spadkobierca po śmierci spadkodawcy?

Co musi zrobić spadkobierca po śmierci spadkodawcy?

Śmierć bliskiej osoby zawsze jest trudnym i bolesnym okresem. Jednak nie wolno zapominać, że śmierć człowieka kreuje również szereg zdarzeń istotnych z prawnego punktu widzenia. Zadania spadkobiercy po śmierci to przede wszystkim formalności związane z dziedziczeniem. 

Jakie kroki musi podjąć spadkobierca po śmierci spadkodawcy? Co zrobić po śmierci spadkodawcy jako spadkobierca? Jakie dokumenty są potrzebne do stwierdzenia nabycia spadku? Jakie obowiązki mają spadkobiercy po śmierci osoby bliskiej?

Jakie kroki należy podjąć po śmierci bliskiego, aby odziedziczyć spadek? 

Obowiązki spadkobiercy po śmierci związane są z koniecznością podjęcia decyzji co do masy spadkowej. Spadkobierca ma w tym zakresie kilka podstawowych możliwości tzn. może przyjąć spadek wprost, przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza albo spadek odrzucić. Każda z tych decyzji niesie za sobą inne konsekwencje. 

Przyjęcie spadku wprost prowadzi do tego, że spadkobierca jest odpowiedzialny za wszelkie długi, jakie pozostawił po sobie spadkodawca i odpowiada za nie niezależnie od wartości odziedziczonego spadku. W takim wypadku odpowiedzialność spadkobiercy jest bardzo szeroka i może doprowadzić do tego, że przyjęcie spadku będzie nieopłacalne z ekonomicznego punktu widzenia.

Drugą możliwością jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. W takim wypadku spadkobierca również odpowiada za długi spadkowe, ale jedynie do wysokości nabytych aktywów. W najgorszym więc wypadku bilans ekonomiczny takiego spadkobrania powinien wyjść na zero. Trzeba jednak pamiętać, że długów spadkowych wierzyciele mogą dochodzić z całego majątku spadkobiercy.

Ostatnią opcją jest odrzucenie spadku. W takim wypadku spadkobierca traktowany jest tak, jakby nie dożył otwarcia spadku i w ogóle nie bierze udziału w procesie spadkobrania. Odrzucenie spadku gwarantuje brak jakiejkolwiek odpowiedzialności za długi spadkowe. Konsekwentnie jednak nie dziedziczy też żadnych składników masy spadkowej.

Co to jest stwierdzenie nabycia spadku i kiedy się odbywa?

Stwierdzenie nabycia spadku prowadzić ma do ustalenia, kto objął spadek po zmarłym. Jest to niezwykle istotne, ponieważ brak formalnego ustalenia spadkobierców uniemożliwia w praktyce zarządzanie elementami wchodzącymi w skład masy spadkowej. Pierwsze czynności po śmierci spadkodawcy powinny zmierzać właśnie do ustalenia kręgu spadkobierców.

Stwierdzenie nabycia spadku może odbyć się przed sądem albo przed notariuszem (sporządza on wtedy tzw. poświadczenie dziedziczenia). Sądowe stwierdzenie nabycia spadku to postępowanie, w ramach którego sąd bada i ustala krąg spadkobierców, a następnie ustala, czy spadkobiercy przyjęli, czy też odrzucili spadek. Stopień skomplikowania takiej sprawy zależy w dużej mierze od tego, czy spadkobiercy są znani i zgodni co do sposobu spadkobrania. W mało złożonych sprawach, stwierdzenie nabycia spadku może mieć miejsce już na pierwszy posiedzeniu sądowym.

Sytuacja komplikuje się w przypadku spraw, w których spadkobiercy są z sobą skonfliktowani np. jeżeli podważają testament spadkodawcy. W takim wypadku sądowe postępowanie potrafi trwać bardzo długo, czasami nawet kilka lat. 

Dużo prostszym i mniej sformalizowanym jest przeprowadzenie poświadczenia dziedziczenia przed notariuszem. Warunkiem koniecznym jest przy tym chęć przeprowadzenia takiej czynności przez wszystkich spadkobierców. Poświadczenie dziedziczenia przed notariuszem to prosta czynność, trwająca nie więcej niż kilkadziesiąt minut. W jej efekcie uzyskujemy dokument równoważny ze stwierdzeniem nabycia spadku przez sąd, jest to więc z pewnością dużo prostsza droga.

Jakie dokumenty potrzebne są do stwierdzenia nabycia spadku? 

Przy stwierdzeniu nabycia spadku, niezależnie czy sądowego, czy też notarialnego, należy skompletować pewne dokumenty. To, co musi zrobić spadkobierca to przedstawić odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy, celem potwierdzenia, że ten faktycznie zmarł. Koniecznym jest również legitymowanie się skróconym odpisem aktu urodzenia, w celu wykazania, że wchodzi się w skład spadkobierców ustawowych. W przypadku jeżeli posiadamy wiedzę o tym, że spadkodawca pozostawił po sobie testament, powinniśmy również przedstawić tego rodzaju dokument.

Podsumowując, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, to coś, z czym zetknie się każdy z nas. W zależności od stopnia skomplikowania nabycie spadku może przebiec sprawnie, jak również może generować pewne problemy. Z uwagi jednak na doniosłość skutków przyjęcia lub odrzucenia spadku, zawsze warto posiłkować się w tym zakresie pomocą profesjonalisty, dla którego takie zagadnienia jak prawo spadkowe Warszawa, nie kryją żadnych tajemnic.

Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie – jak wygląda w praktyce?

Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie – jak wygląda w praktyce?

Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie to kwestia, która interesuje w szczególności osoby, które rozważają podpisanie tzw. intercyzy. Wiele osób zadaje sobie pytania – jak rozdzielność majątkowa wpływa na dziedziczenie po śmierci współmałżonka? Co się dzieje z majątkiem w przypadku rozdzielności majątkowej i śmierci? Czy rozdzielność majątkowa zmienia zasady dziedziczenia? Tymczasem dziedziczenie przy rozdzielności majątkowej odbywa się tak samo jak i w przypadku jej braku. Rozdzielność majątkowa małżonków nie zmienia zasad dziedziczenia.

Jak rozdzielność majątkowa wpływa na dziedziczenie?

Rozdzielność majątkowa powoduje, że każdy z małżonków posiada majątek odrębny, nad którym sprawuje samodzielny zarząd. Mimo dwóch majątków małżonków rozdzielność, wbrew powszechnemu przekonaniu, nie ma wpływu na sposób dziedziczenia. Skutki rozdzielności majątkowej na dziedziczenie nie mają wpływu. Intercyza ma bowiem znaczenie za życia małżonków, po śmierci jednego z małżonków nie jest w ogóle brana pod uwagę w kontekście spadkobrania.

Czy rozdzielność majątkowa zmienia zasady dziedziczenia?

Rozdzielność nie zmienia zasad dziedziczenia. A zatem zasady dziedziczenia majątku po śmierci współmałżonka będą takie same, zarówno gdy między małżonkami istnieje wspólność majątkowa, jak i tak kiedy istniała rozdzielność majątkowa. Sytuacja zmienia się jednak kiedy między małżonkami zostanie orzeczony rozwód. Wówczas wpływ rozdzielności majątkowej na spadek, a konkretniej wpływ rozwodu na spadek, będzie znaczący. Małżonkowie bowiem po rozwodzie nie dziedziczą po sobie na podstawie ustawy. Nadal mogą jednak oni po sobie dziedziczyć na podstawie testamentu.

Jak dziedziczy się majątek przy rozdzielności majątkowej?

Dziedziczenie majątku przy rozdzielności majątkowej (tak samo jak i przy jej braku) odbywa się w następujący sposób. Najpierw ustalamy czy zmarły pozostawił po sobie testament. Jeżeli tak i jest on ważny, do spadku będą powołane osoby w nim wskazane. Jeżeli jednak zmarły nie pozostawił testamentu, w pierwszej kolejności będzie dziedziczył małżonek wraz z dziećmi, w równych częściach. Część, która przypadnie małżonkowi, nie może być część mniejsza niż 25% całości spadku.

Jak wygląda podział majątku w przypadku rozdzielności majątkowej?

Jeżeli między małżonkami istnieje ustrój rozdzielności majątkowej, to mogą oni dokonać podziału majątku wspólnego. Oczywiście w sytuacji, kiedy przez pewien czas łączył ich ustrój wspólności. Wówczas do podziału będzie majątek zgromadzony w czasie, kiedy między małżonkami istniała wspólność majątkowa. Jeżeli zaś małżonkowie zawarli rozdzielność przed ślubem, to majątek wspólny w ogóle nie powstał.

Podział majątku może odbyć się polubownie – wówczas małżonkowie spisują umowę o podział majątku wspólnego, ustalając zasady tego podziału. W niektórych przypadkach (np. gdy do podziału jest nieruchomość) umowa o podział majątku wspólnego musi być dokonana w formie aktu notarialnego. Inną możliwością, w szczególności gdy nie ma zgody co do sposobu podziału, jest sprawa sądowa. Możliwy jest także podział majątku po śmierci małżonka. W miejsce zmarłego małżonka wejdą wówczas jego spadkobiorcy i to ze spadkobiercami będzie ustalany sposób podziału majątku wspólnego.

Prawo spadkowe Warszawa często wymaga pomocy prawnej. Po śmieci bliskiej osoby należy uporządkować sprawy finansowe. Powstaje wówczas wiele pytań, które nurtują osoby bliskie. Warto po śmierci osoby bliskiej zwrócić się o pomoc w kwestiach spadkowych. Pomoc doświadczonego prawnika pomoże nie tylko dowiedzieć się, co należy zrobić, ale także pomoże on we wszystkich formalnościach, łącznie z reprezentacją nas w sądzie. 

Skarga pauliańska w postępowaniu upadłościowym

Skarga pauliańska w postępowaniu upadłościowym

Celem skargi pauliańskiej jest powstrzymanie działania na szkodę wierzycieli. Skarga pauliańska pozwala wierzycielowi na unieważnienie czynności prawnej dokonanej przez dłużnika, która miała na celu jego pokrzywdzenie. Skarga pauliańska może zostać złożona zarówno przed jak i po ogłoszeniu upadłości przez dłużnika.  

Przepisy dotyczące skargi pauliańskiej

Skarga pauliańska została uregulowana w przepisach art. 527 – 534 Kodeksu cywilnego. Kiedy można złożyć skargę pauliańską? Przesłanki wystąpienia ze skargą pauliańską są następujące:

  • pokrzywdzenie wierzycieli – czynność prawna powoduje, że dłużnik staje się niewypłacalny lub stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności,
  • świadomość dłużnika oraz osoby trzeciej – każdy z wierzycieli może żądać uznania czynności dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć,
  • okres przedawnienia – uznania czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli za bezskuteczną nie można żądać po upływie lat pięciu od daty tej czynności.

Postępowanie upadłościowe a skarga pauliańska

Skarga pauliańska może zostać złożona również w sytuacji ogłoszenia przez dłużnika upadłości. Upadłość konsumencka Warszawa to procedura przeznaczona dla osób, które nie są w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych, takich jak kredyty, pożyczki, rachunki czy inne długi.

Kiedy można wnieść skargę pauliańską w upadłości? Legitymację do wystąpienia ze skargą pauliańską podczas postępowania upadłościowego ma wyznaczony w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości syndyk. Od dnia ogłoszenia upadłości dłużnika syndyk może występować samodzielnie ze skargami pauliańskimi, jak również wstępować w miejsce powoda w tych przypadkach, gdzie przed ogłoszeniem upadłości dłużnika jego wierzyciel zdążył już wytoczyć własne powództwo pauliańskie.

Jak działa skarga pauliańska w postępowaniu upadłościowym?

Co to jest skarga pauliańska w postępowaniu upadłościowym? Skarga pauliańska w postępowaniu upadłościowym to powództwo o uznania za bezskuteczną czynności prawnej dokonanej przez upadłego dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli. Cel skargi pauliańskiej w upadłości to ochrona wierzycieli.

Kiedy można złożyć skargę pauliańską w postępowaniu upadłościowym? Prawo do wytoczenia powództwa o uznanie czynności za bezskuteczną w postępowaniu upadłościowym jest ograniczone terminem, który wynosi 2 lata od ogłoszenia upadłości. Termin ten ma charakter materialnoprawny, a zatem nie może zostać przedłużony lub przywrócony. Upływ terminu powoduje wygaśnięcie roszczenia, a powództwo wytoczone podlega oddaleniu.

Skutki skargi pauliańskiej w postępowaniu upadłościowym

Jakie czynności mogą zostać zakwestionowane za pomocą skargi pauliańskiej? Zakwestionowana za pomocą skargi pauliańskiej może być każda czynność prawna upadłego dokonana na szkodę wierzycieli. Przykładowo czynności podlegające zakwestionowaniu za pomocą skargi pauliańskiej to:

  • darowizny (np. przekazanie nieruchomości bliskiej osobie),
  • sprzedaży za zaniżoną cenę (np. sprzedaż wartościowego majątku za symboliczną kwotę, poniżej ceny rynkowej),
  • zrzeczenia się wierzytelności (np. umorzenie długu osobie trzeciej).

Czynność prawna może być uznana za bezskuteczną nawet wtedy, gdy była formalnie zgodna z prawem, o ile jej celem było pokrzywdzenie wierzycieli.

Jakie są skutki skargi pauliańskiej w postępowaniu upadłościowym? W razie uwzględnienia skargi pauliańskiej złożonej przez syndyka, uzyskane tą drogą środki wejdą do funduszu masy upadłości i zostaną rozdysponowane między wszystkich wierzycieli upadłego dłużnika. Zwiększenie masy upadłościowej prowadzi więc do lepszego zaspokojenia roszczeń wierzycieli. Dzięki skardze pauliańskiej postępowanie upadłościowe staje się bardziej sprawiedliwe i skuteczne, pozwalając na maksymalizację środków dostępnych do podziału pomiędzy wierzycieli.

Czy w toku upadłości konsumenckiej można prowadzić działalność gospodarczą?

Czy w toku upadłości konsumenckiej można prowadzić działalność gospodarczą?

Upadłość konsumencka to instytucja prawa umożliwiająca zadłużonym konsumentom wyjście z długów. Jak sama nazwa wskazuje, ten rodzaj upadłości przeznaczony jest dla konsumentów, czyli osób nie prowadzących działalności gospodarczej. W praktyce spotykamy się jednak często z wątpliwościami w tym zakresie. Wiele osób chciałoby łączyć prowadzenie działalności gospodarczej, z postępowaniem w zakresie upadłości konsumenckiej, nie wiedzą jednak, czy to w ogóle możliwe. 

Czy w trakcie upadłości konsumenckiej można prowadzić działalność gospodarczą? Jak wygląda prowadzenie działalności gospodarczej w czasie upadłości konsumenckiej? Jakie są warunki prowadzenia działalności gospodarczej po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej? Co się dzieje z działalnością gospodarczą podczas upadłości konsumenckiej? Dzisiejszy wpis poruszy te właśnie zagadnienia.

Jakie są zasady prowadzenia działalności gospodarczej podczas upadłości konsumenckiej? 

Prowadzenie działalności gospodarczej a upadłość konsumencka to dość złożone zagadnienie. Z pewnością nie stoi na przeszkodzie prowadzeniu postępowania upadłościowego fakt, że konsument w przeszłości był przedsiębiorcą. Przepisy nie wskazują przy tym minimalnego okresu, jaki musi minąć od zakończenia prowadzenia działalności do złożenia wniosku o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Warto jednak pamiętać, że wpis w CEIDG stanowi podstawę do domniemania prowadzenia działalności, a tym samym powinniśmy zadbać, żeby w dacie złożenia wniosku być już wykreślonym z tego rejestru.

Restrykcje w upadłości konsumenckiej nie zabraniają otworzenia działalności gospodarczej w toku postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Obowiązki dłużnika w trakcie upadłości konsumenckiej nakazują jednak, żeby o fakcie tym powiadomić sędziego prowadzącego postępowanie upadłościowe.

Czy przedsiębiorca może prowadzić firmę, będąc w upadłości konsumenckiej? 

Jak zostało już wyżej wskazane, istnieje w praktyce możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w toku postępowania o upadłość konsumencką. Niestety obowiązujące przepisy nie regulują ściśle takiej kwestii, co powoduje pewne problemy. Zgodnie z art. 62 Ustawy prawo upadłościowe, majątek upadłego zgromadzony przed rozpoczęciem postępowania oraz nabyty po ogłoszeniu upadłości należy do masy upadłościowej. Oznacza to w praktyce, że przychody z działalności gospodarczej będą wchodzić w skład masy upadłości. 

Z pewnością bardziej komfortowym jest otworzenie działalności gospodarczej już po uprawomocnieniu się postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości i zatwierdzenia planu spłat. W takim przypadku dochody z działalności nie będą już wchodzić w skład masy upadłości, co powinno być znacznie bardziej komfortowe dla upadłego dłużnika. Oczywiście nie zwalnia go to z obowiązku terminowej spłaty dłużników. 

Jakie ograniczenia dotyczą prowadzenia działalności w czasie upadłości konsumenckiej?

Podsumowując, można zauważyć, że prowadzenie działalności w czasie upadłości konsumenckiej napotyka pewne problemy. Trudno się temu dziwić wszak upadłość konsumencka z założenia przeznaczona jest dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza a upadłość to jednak określenia, które nie muszą się wzajemnie wykluczać. Działalność gospodarcza w upadłości konsumenckiej jest możliwa pod pewnymi warunkami, ale z uwagi na specyfikę tego tematu, warto skonsultować sprawę ze specjalistą. Adwokat z doświadczeniem w skomplikowanej dziedzinie prawa, jaką jest upadłość konsumencka Warszawa, z pewnością będzie w stanie rozwiać wszelkie wątpliwości w tym zakresie.

Postanowienie zabezpieczające – co to jest i jak działa?

Czym jest postanowienie zabezpieczające?

Uzyskanie postanowienia zabezpieczającego w postępowaniu sądowym to skuteczny sposób ochrony praw stron. Pozwala ono na szybkie i tymczasowe zabezpieczenie interesów prawnych, zanim dojdzie do ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy. Dzięki temu strona wnosząca o zabezpieczenie może uniknąć szkód i zminimalizować ryzyko nieskuteczności wykonywania późniejszego wyroku.

Czym jest postanowienie zabezpieczające?

Co to jest postanowienie zabezpieczające? Postanowienie zabezpieczające to orzeczenie sądu wydawane na wniosek strony postępowania, mające na celu ochronę interesów prawnych strony wnioskującej na czas trwania procesu. Jego celem jest zapewnienie skuteczności przyszłego wyroku oraz ochrona przed ewentualnymi szkodami, które mogłyby wyniknąć z przedłużającego się postępowania sądowego.

Jak uzyskać postanowienie zabezpieczające?

Udzielenia zabezpieczenia może domagać się każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz posiada interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Kiedy można wystąpić o postanowienie zabezpieczające? Wniosek o postanowienie zabezpieczające może być złożony przed wszczęciem postępowania, jak również w trakcie trwania postępowania.

Tymczasowe środki zabezpieczające

Można wyróżnić trzy rodzaje zabezpieczenia roszczeń:

  • konserwacyjne – polega na utrwaleniu istniejącego stanu faktycznego i prawnego po to, aby umożliwić w przyszłości wykonanie orzeczenia, np. zakaz zbywania nieruchomości,
  • nowacyjne – polega na ukształtowaniu na nowo stosunków między stronami na czas toczącego się postępowania, np. zobligowanie obowiązanego do płacenia na rzecz uprawnionego alimentów w określonej wysokości, wykonywanie kontaktów rodzica z dzieckiem w określony w postanowieniu zabezpieczającym sposób,
  • antycypacyjne –  polega na zaspokojeniu uprawnionego jeszcze przed wydaniem orzeczenia co do istoty sprawy.

Funkcje postanowienia zabezpieczającego w postępowaniu sądowym

Postanowienie zabezpieczające wydane przez sąd ma istotne konsekwencje zarówno dla strony składającej wniosek, jak i dla strony przeciwnej. Jakie są skutki postanowienia zabezpieczającego? Skutki postanowienia zabezpieczającego są następujące:

  • postanowienie zabezpieczające jest natychmiast wykonalne, co oznacza, że jego realizacja nie wymaga czekania na uprawomocnienie się orzeczenia sądu,
  • ograniczenie swobody działania strony przeciwnej,
  • postanowienie zabezpieczające ma na celu zapewnienie skuteczności przyszłego wyroku, chroniąc roszczenia strony wnoszącej o zabezpieczenie roszczeń.

W jakich sprawach sąd wydaje postanowienie zabezpieczające?

Postanowienie zabezpieczające jest wydawane przez sąd w różnych rodzajach spraw. Kiedy sąd wydaje postanowienie zabezpieczające? Decyzje sądu dotyczące zabezpieczenia wydawane są w:

  • sprawach o zapłatę – wierzyciel może wystąpić o zabezpieczenie roszczenia o zapłatę, jeśli istnieje obawa, że dłużnik ukryje lub dokona zbycia swojego majątku, co uniemożliwi późniejszą egzekucję,
  • sprawach rodzinnych – w sprawach rozwodowych oraz dotyczących alimentów lub kontaktów z dzieckiem sąd może wydać postanowienie zabezpieczające w celu ochrony interesów dzieci, lub małżonka,
  • sprawach dotyczących nieruchomości – postanowienie zabezpieczające może chronić prawa związane z nieruchomościami, np. w przypadku sporów o własność lub korzystanie z nieruchomości,
  • sprawach dotyczących ochrony dóbr osobistych – w  sprawach o naruszenie dóbr osobistych, np. zniesławienie, naruszenie prawa do prywatności, sąd może zabezpieczyć interesy strony pokrzywdzonej na czas trwania procesu przykładowo poprzez tymczasowy zakaz publikacji określonych treści w mediach lub Internecie,
  • sprawach z zakresu prawa spadkowego – w sporach o podział majątku spadkowego, sąd może wydać postanowienie zabezpieczające, aby zapobiec bezprawnym działaniom spadkobierców.

Adwokat rozwód Warszawa pomoże przygotować i złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia przez uregulowanie stosunków na czas trwania postępowania, sposobów kontaktów z dzieckiem, sposobu roztoczenia pieczy nad małoletnim dzieckiem czy sposobu płatności alimentów.

Sprawa rozwodowa krok po kroku – etapy postępowania

Jakie są etapy sprawy rozwodowej?

Rozważając rozwód, warto wiedzieć, co nas czeka. Krok po kroku wyjaśnimy Ci, jakie są etapy sprawy rozwodowej i jak przebiega sprawa rozwodowa. Dzięki temu będziesz wiedział, czego należy się spodziewać.

Jak przebiega sprawa rozwodowa w Polsce?

W Polsce możliwa jest jedna ścieżka rozwodu tj. – postępowanie sądowe o rozwód. Nie można uzyskać rozwodu w urzędzie czy u notariusza, a jedynie przed sądem.

Sprawa rozwodowa rozpoczyna się od złożenia pozwu o rozwód do sądu. W pozwie należy wskazać m.in. czy żądamy orzeczenia o winie, w jaki sposób chcemy uregulować miejsce zamieszkania dzieci, alimenty czy kontakty. Pozew o rozwód może obejmować też inne kwestie jak podział majątku czy egzekucja małżonka z mieszkania. Po wniesieniu pozwu o rozwód, sąd (jeżeli pozew został złożony bez braków formalnych) sąd doręczy jego odpis pozwu drugiemu małżonkowi.

Sąd wyznaczy drugiemu małżonkowi termin na złożenie odpowiedzi na pozew. Następnie jeżeli strony złożyły wniosek o zabezpieczenie np. alimentów czy kontaktów, sąd taki wniosek rozpozna. Może to zrobić na posiedzeniu niejawnym, ale może także wyznaczyć rozprawę w celu rozpoznania wniosku o zabezpieczenie.

Następnie sąd wyznacza rozprawę główną, na której szczegółowo przesłuchuje małżonków i niekiedy świadków. Jeżeli jest potrzeba (np. wysłuchanie kolejnych świadków, oczekiwanie na opinie biegłych), sąd wyznaczy kolejny termin rozprawy.

Sprawa kończy się wydaniem wyroku rozwodowego, od którego jednak w razie niezadowolenia, strony mogą wnieść apelację. Apelację będzie rozpoznawał sąd drugiej instancji, którego wyrok będzie prawomocny z dniem wydania.

Jakie są etapy sprawy rozwodowej?

W skrócie etapy postępowania rozwodowego w sądzie wyglądają następująco:

  1. Pozew rozwodowy
  2. Doręczenie pozwu rozwodowego drugiej stronie i ewentualna odpowiedź na pozew
  3. Pierwsza rozprawa rozwodowa (przesłuchanie małżonków)
  4. Kolejne rozprawy (nie zawsze są one konieczne)
  5. Wyrok sądu (po zebraniu dowodów)
  6. Ewentualna apelacja od wyroku
  7. Wyrok sądu II instancji

To, jakie kroki obejmuje sprawa rozwodowa, zależne jest także od okoliczności danej sprawy, ponieważ etapów tych może być więcej np. w sprawie, mogą wypowiadać się biegli sądowi. Stąd też zarówno same etapy postępowania, jak i to jak przygotować się do sprawy rozwodowej, warto skonsultować z adwokat rozwód Warszawa. 

Sprawdź również: Ile kosztuje rozwód i kto za niego płaci?

Ile trwa postępowanie rozwodowe?

Postępowanie rozwodowe może trwać kilka miesięcy a może kilka lat. To jak długo trwa sprawa rozwodowa w Polsce, zależy to od złożoności sprawy, liczby dowodów do przeprowadzenia, a także obciążenia sądu praca. 

Można wskazać, że sprawy o rozwód bez orzekania o winie i w sytuacji braku małoletnich dzieci zwykle kończą się na pierwszej rozprawie. Na pierwszej rozprawie często kończą się także sprawy, w których rodzice porozumieli się co do kwestii związanych z dziećmi. Natomiast jeżeli między rodzicami nie ma porozumienia co do sprawowania opieki nad dzieckiem czy też sąd będzie orzekał o winie w rozpadzie małżeństwa, to należy spodziewać się, że proces rozwodowy będzie trwał dłużej.

Jakie dokumenty są potrzebne do sprawy rozwodowej?

Pozew rozwodowy powinien być odpowiednio przygotowany, ponieważ jeżeli będzie zawierał braki, sąd wezwie nas do ich uzupełniania, co wydłuży czas trwania sprawy. Dlatego też większość osób zwraca się po pomoc do prawnika, który zarówno napisze pozew, jak i będzie czuwał nad przebiegiem całego postępowania.

Do pozwu należy dołączyć:

  • Odpis aktu małżeństwa
  • Odpis aktów urodzenia małoletnich dzieci
  • Dowód uiszczenia opłaty od pozwu w wysokości 600 zł
  • Inne dowody w zależności od naszych żądań (np. PIT, faktury, opłaty za zajęcia dodatkowe, korespondencja sms, zdjęcia, zaświadczenia lekarskie) 
  • Odpis pozwu i wszystkich załączników (czyli drugi egzemplarz, który sąd wyśle drugiej stronie) 
Koszty rozwodu – ile to kosztuje i kto ponosi opłaty?

Ile kosztuje rozwód i kto za niego płaci?

Wyrok rozwodowy pociąga za sobą daleko idące skutki, prowadzi do rozwiązania małżeństwa. Czasem jednak, dla małżonków, których uczucia względem siebie wygasły, jest to jedyna sensowna możliwość. Postępowanie rozwodowe zawsze wiąże się ze sporym stresem, nieraz również z koniecznością przeprowadzenia skomplikowanego postępowania dowodowego. Stąd też warto w sprawie rozwodowej wspomóc się wsparciem doświadczonego prawnika, jakim jest adwokat rozwód Warszawa.

Sprawa rozwodowa to jednak nie tylko emocje i proces sądowy, ale również pewne koszty. Warto zawczasu zorientować się, z jakimi wydatkami należy się liczyć w toku sprawy rozwodowej. Jakie są koszty rozwodu bez orzekania o winie? Ile kosztuje rozwód z orzekaniem o winie? Kto ponosi koszty postępowania rozwodowego? Dzisiaj postaramy się omówić te zagadnienia.

Ile kosztuje rozwód w Polsce? 

Koszty rozwodu można podzielić na dwie podstawowe kategorie – opłaty sądowe przy rozwodzie oraz koszty adwokata w sprawie rozwodowej.

Wysokość opłat za rozwód zawsze jest tak sama i wynosi 600,00 zł. Jeżeli reprezentuje nas pełnomocnik, obowiązki finansowe związane z rozwodem rozszerzają się również na koszt opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.  Dalej cena rozwodu w Polsce zależy od tego, czy prowadzimy postępowanie o rozwód z orzeczeniem winy, czy bez takiego orzeczenia. W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie nieraz ponosi się dodatkowe koszty, takie jak koszty mediacji oraz biegłych w sprawie.

Decydując się na mediację, musimy liczyć się z opłatą za spotkanie z mediatorem 150,00 zł (plus VAT) za pierwsze spotkanie i 100,00 zł (plus VAT) za każde kolejne. Istotnym wydatkiem jest również kwota 70,00 zł (plus VAT) na poczet kosztów wynajęcia lokalu przez mediatora. 

Nieraz w sprawie rozwodowej potrzebne jest również przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego. W zależności od sprawy może to być np. biegły z zakresu medycyny, czy (w przypadku gdy na sprawie rozwodowej rozstrzygamy również o kontaktach z dziećmi) biegły psychiatra i psycholog z OZSS. Koszt biegłego w sprawie może być bardzo zróżnicowany, z reguły wynosi od kilkuset, do nawet kilku tysięcy złotych.

Koszt adwokata w sprawie rozwodowej

Wysokość wydatków na adwokata w sprawie rozwodowej zależy w dużej mierze od stopnia złożoności i skomplikowania danej sprawy. Przy rozwodach z orzeczeniem winy, które nieraz trwają nawet kilka lat, często spotykanym modelem jest wynagrodzenie ryczałtowe za konkretne okresy, np. każde pół roku prowadzenia sprawy.

W wypadku sprawy o rozwód bez orzekania o winie wynagrodzenie jest niższe i wynosi najczęściej płatną za całą sprawę, ustaloną kwotę – z reguły kilka tysięcy złotych. W każdym przypadku do wynagrodzenia warto doliczyć opłatę za stawiennictwo na rozprawie, najczęściej 400,00 zł – 500,00 zł netto.

Kto płaci za rozwód – mąż czy żona? 

Odpowiedź na pytanie kto ponosi koszty postępowania rozwodowego, jest złożona. W zakresie kosztów związanych z wniesieniem opłaty od pozwu spoczywają one zawsze na powodzie, czyli tej osobie, która żąda rozwodu. Nieco inaczej przedstawia się sprawa z innymi kosztami, jak koszty opinii biegłych, czy mediacji. W tym wypadku zasadą jest, że małżonkowie ponoszą takie koszty po połowie.

Warto zauważyć, że ostateczny podział kosztów zależny jest od wyniku sprawy. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie albo z orzeczeniem winy obojga małżonków, koszty opłaty sądowej dzielone są po połowie. W praktyce więc pozwany małżonek zwraca połowę opłaty. W przypadku orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy jednego małżonka, to ten małżonek pokrywa całą kwotę opłaty sądowej, jak również zwraca koszty pełnomocnika drugiej strony.

Czy rozwód jest kosztowny, jeśli nie ma orzekania o winie?

Nie ulega wątpliwości, że rozwód bez orzekania winy jest z reguły dużo mniej skomplikowana niż rozwód z orzeczeniem winy. Czy wpływa to na odpowiedź na pytanie, jakie są koszty rozwodu bez orzekania o winie? Zasadniczo tak, z uwagi na fakt, że przy sprawach tego rodzaju z reguły nie przeprowadza się mediacji i dowodów z opinii biegłych. Postępowanie najczęściej kończy się na jednej rozprawie, powoduje to również zmniejszenie kosztów wsparcia przez adwokata.

Alimenty dla rodzica – kiedy dziecko musi je płacić?

Alimenty na rzecz rodzica – kiedy dziecko musi je płacić?

Obowiązek alimentacyjny nie dotyczy jedynie rodziców względem dzieci, ale również dzieci mogą zostać zobowiązane do płacenia alimentów na rzecz rodzica. Kiedy dziecko może płacić alimenty na rzecz rodzica?

Alimenty od dziecka na rzecz rodzica w polskim prawie

Czy dziecko może być zobowiązane do płacenia alimentów na rzecz rodzica? Odpowiedź brzmi tak. Przepisy dotyczące obowiązku alimentacyjnego dziecka wobec rodzica znajdują się w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Zgodnie z art. 87 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, obowiązek alimentacyjny wynika z zasady wzajemnej pomocy między członkami rodziny. Przepis ma charakter ogólny. Obowiązek wzajemnego szacunku i wspierania się dotyczy rodziców i dzieci.

Przepis art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego precyzuje, że obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.

Przepisy dotyczące alimentów na rzecz rodzica mają na celu zapewnienie wzajemnej pomocy finansowej między pokoleniami, zakładając jednocześnie ochronę podstawowych potrzeb życiowych osób starszych, które nie mogą samodzielnie zapewnić sobie godnego utrzymania.

Alimenty na rodzica a wiek dziecka

Kto może ubiegać się o alimenty od dziecka? O alimenty od dziecka może ubiegać się rodzic, który nie jest w stanie samodzielnie zadbać o swoje utrzymanie.

Obowiązek alimentacyjny wobec rodzica dotyczy wyłącznie dzieci pełnoletnich. Oznacza to, że dziecko, które nie ukończyło 18 lat, nie może być zobowiązane do płacenia alimentów na rzecz swojego rodzica. Dopiero po uzyskaniu pełnoletności (18 lat) lub wcześniejszym uzyskaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (np. poprzez zawarcie małżeństwa), dziecko może być potencjalnie zobowiązane do wsparcia rodzica.

Kiedy dziecko płaci alimenty?

Dziecko może być zobowiązane do płacenia alimentów na rzecz rodzica, ale tylko w ściśle określonych sytuacjach. Kiedy dziecko musi płacić alimenty na rzecz rodzica? Alimenty na rzecz rodzica dziecko musi płacić w sytuacji, gdy:

  • rodzic znajduje się w niedostatku,
  • dziecko ma możliwości finansowe, aby udzielić wsparcia rodzicowi,
  • sąd uzna to za uzasadnione, biorąc pod uwagę zasady współżycia społecznego.

Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez sąd, dlatego warto zasięgnąć porady prawnej, w celu skonsultowania swojej sytuacji. Adwokat rozwód Warszawa udziela pomocy zarówno rodzicom ubiegającym się o alimenty od dzieci, jak i również dzieciom, które zostały pozwane o płacenie alimentów na rzecz rodziców.

Jakie są zasady płacenia alimentów na rzecz rodzica przez dziecko?

Formalny obowiązek alimentacyjny dziecka wobec rodzica musi zostać orzeczony przez sąd. Rodzic składa pozew o alimenty przeciwko dziecku, a sąd rozpatruje sprawę, uwzględniając wszystkie okoliczności. Sąd ustala wysokość alimentów na podstawie usprawiedliwionych potrzeb rodzica, obejmujących koszty związane z życiem codziennym oraz biorąc pod uwagę możliwości zarobkowe dziecka.

W jakich sytuacjach dziecko płaci alimenty na rzecz rodzica?

Warunki, w jakich dziecko płaci alimenty na rzecz rodzica, są następujące:

  • rodzic znajduje się w niedostatku – niedostatek oznacza sytuację, w której rodzic nie jest w stanie samodzielnie zapewnić sobie środków do życia i nie może liczyć na wsparcie od innych osób, np. współmałżonka,
  • dziecko ma możliwości finansowe – alimenty dla rodzica od dziecka zostaną zasądzone tylko wtedy, gdy jego sytuacja finansowa na to pozwala. Sąd bierze pod uwagę dochody dziecka, jego stan majątkowy oraz zobowiązania, takie jak utrzymanie własnej rodziny czy spłata kredytów,
  • zasady współżycia społecznego – obowiązek alimentacyjny dziecka wobec rodzica jest ograniczony przez zasady współżycia społecznego. Oznacza to, że jeśli rodzic zaniedbywał swoje obowiązki wobec dziecka w przeszłości (np. nie płacił alimentów, nie utrzymywał kontaktu), sąd może uznać, że dziecko nie jest zobowiązane do wspierania rodzica, pomimo wystąpienia dwóch powyższych przesłanek.
Rozdzielność majątkowa – dlaczego warto i jak ją ustanowić?

Rozdzielność majątkowa – po co jest i jak uzyskać?

Rozdzielność majątkowa, mimo że wielu kojarzy się negatywnie, często jest dobrym rozwiązaniem, nawet dla małżeństw, które nie planują rozwodu. Po co jest rozdzielność majątkowa i jak uzyskać rozdzielność majątkową?

Po co zawiera się rozdzielność majątkową?

W chwili zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje ustawowa wspólność majątkowa małżeńska. Rozdzielność majątkowa jest przeciwieństwem wspólności majątkowej i polega na tym, że każdy z małżonków ma odrębny majątek, którym swobodnie zarządza. Wiele osób potocznie rozdzielność majątkową określa jako intercyzę. Małżeńska umowa majątkowa może zostać zawarta przed ślubem jak i już po zawarciu małżeństwa.

Jak uzyskać rozdzielność majątkową w małżeństwie?

Wiele osób zastanawia się jak zawrzeć umowę o rozdzielność majątkową. Rozdzielność majątkową można uzyskać na kilka sposobów.

  1. Podpisując umowę o rozdzielność majątkową u notariusza
  2. Składając pozew o rozdzielność do sądu (wówczas rozdzielność powstanie z chwilą oznaczoną w wyroku sądu)
  3. Składając pozew rozwodowy (rozdzielność powstaje z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego)
  4. Składając pozew o separację (rozdzielność powstaje z chwilą uprawomocnienia się wyroku orzekającego separację)
  5. Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o ubezwłasnowolnieniu jednego z małżonków
  6. Z chwilą ogłoszenia upadłości jednego z małżonków

Najszybszą opcją jest udanie się do notariusza i podpisanie aktu notarialnego ustanawiającego rozdzielność majątkową. Do tego potrzeba jednak woli i obecności obojga małżonków, a to nie zawsze jest możliwe. Zastanawiając się jak uzyskać rozdzielność majątkową po ślubie – warto skorzystać z pomocy prawnej. W niektórych sytuacjach (np. w razie długów współmałżonka) korzystniejsze może okazać się ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną, a to jest możliwe jedynie sądownie.

Kiedy warto zawrzeć umowę o rozdzielność majątkową?

Sytuacji, w których zwarcie intercyzy będzie korzystne, jest wiele. Jedną z najpowszechniejszych jest sytuacja, w której jeden z małżonków prowadzi biznes, który obarczony jest pewnym ryzykiem (np. zaległości podatkowe, wobec kontrahentów). Wówczas jeżeli jednemu małżonkowi powinie się noga, niecały zgromadzony majątek będzie stracony. Inną dosyć częstą sytuacją jest sytuacja, w której małżonek posiada długi. Rozdzielność majątkowa może pomóc drugiemu małżonkowi uniknąć odpowiedzialności za te długi. Jeżeli nie mamy rozdzielności, majątek wspólny (np. pieniądze zgromadzone na wspólnych kontach, samochód, wyposażenie domu) są zagrożone, bowiem komornik może przeprowadzić z nich egzekucję.

Jakie są korzyści z rozdzielności majątkowej?

Wśród głównych korzyści z rozdzielności majątkowej możemy wymienić:

  • brak odpowiedzialności za długi małżonka
    • ochrona majątku – co jest niezwykle istotne w przypadku gdy jeden z małżonków prowadzi działalność związaną z dużym ryzykiem
    • niezależność finansowa małżonków
  • łatwiejszy podział majątku

Skutki rozdzielności majątkowej mają także przełożenie na przyszłe zobowiązania, które chcą zaciągnąć małżonkowie. Rozdzielność majątkowa może utrudnić zaciągnięcie kredytów czy pożyczek, szczególnie przy zakupie nieruchomości.

Co ważne rozdzielność majątkowa nie ma wpływu na dziedziczenie – małżonkowie normalnie będą po sobie dziedziczyć. 

Jeżeli zastanawiacie się Państwo co jest lepsze – rozdzielność majątkowa a wspólność majątkowa – to niestety nie ma tu jednej właściwej odpowiedzi. Bowiem wszystko zależy od indywidualnej sytuacji danego małżeństwa. Warto jednak zaznaczyć, że nawet jeżeli wprowadzimy rozdzielność majątkową, to istnieje możliwość powrotu to ustroju wspólności majątkowej np. udając się do notariusza i podpisując stosowny akt. Przepisy dotyczące rozdzielności majątkowej czy podział majątku w małżeństwie to kwestie, które mogą budzić wiele pytań, stąd też warto skorzystać z porady prawnej adwokat rozwód Warszawa, aby mieć pewność co do swojej sytuacji w tym późniejszych skutków finansowych.